Печать
PDF

Розділ 10 Загальне вчення про зобов’язання - § 9. Припинення зобов’язання

Posted in Римское право - Основи римського приват. права(Борисова, Баранова)


 

§ 9. Припинення зобов’язання

Зобов’язання за своєю суттю має тимчасовий характер. Воно ви­никає з огляду на свою природну тенденцію для того, щоб припини­тися, з’являється з метою зникнути[19].

Припинення зобов’язання — це припинення правового зв’язку між його учасниками (сторонами).

Зобов’язання може припинятися (погашатися) різними способами. Як уже зазначалося, нормальним, а отже й головним, способом припи­нення будь-якого зобов’язання є його належне виконання. Зобов’язання припиняється головним чином виконанням (платежем) того, що нале­жить (G. 3. 168). Утім за певних обставин мета, задля якої встановлю­валося зобов’язання, не досягалася. За таких випадків юридичний зв’язок між кредитором і боржником припинявся в інший спосіб.

У римському праві способи припинення зобов’язання класифіку­валися на ті, що призводять до ефекту на підставі самого права (ipso iure) та позбавляють кредитора права вимоги, і ті, які спричиняють ефект унаслідок ексцепції (ope exceptionis), отже, вимога кредитора зберігається, але може бути спростована позовним запереченням (exceptio) за бажанням боржника[20]. До першої групи зокрема належать: виконання, новація, збіг сторін в одній особі тощо. До другої групи належить, наприклад, угода про непред’явлення позову.

У римському праві існували такі способи припинення зобо­в’язання.

Новація (лат. novatio — оновлення) — це такий спосіб припинен­ня зобов’язання, за яким існуюче зобов’язання погашалося шляхом встановлення замість нього нового зобов’язання. При цьому існуюче зобов’язання припинялося тільки, якщо нове зобов’язання встановлю­валося саме задля такої мети (animus novandi). Якщо ж сторони пев­ного зобов’язання укладали між собою новий договір, не маючи намі­ру припинити попереднє зобов’язання, то нове зобов’язання приєдну­валося до вже існуючого. В юстиніанівський період доказом наміру припинити зобов’язання шляхом новації (animus novandi) вважалася тільки заява про це самих сторін зобов’язання.

Нове зобов’язання не могло бути тотожним тому, яке воно погаша­ло. Інакше кажучи, у новому зобов’язанні мав бути якийсь новий елемент (aliquid novi) порівняно з первісним зобов’язанням (новий суб’єкт, зміст, предмет тощо). Фактично в римському праві існувало два види новації. Перший мав місце тоді, коли суб’єктний склад сторін нового зобов’язання та того, що припинялося, був однаковий, а онов­лення стосувалося предмета або інших умов зобов’язання. Другий вид новації, навпаки, залишав зміст зобов’язання незмінним, однак у ньо­му замінювалася одна із сторін: кредитор або боржник. Новація із за­міною кредитора називалася делегацією (delegatio), а із заміною борж­ника — переведенням боргу (expromissio).

Шляхом новації могли припинятися будь-які дійсні зобов’язання, у тому числі й натуральні (naturales). Новація здійснювалася у формі стипуляції (stipulatio).

Залік (лат. compensatio — вирівнювання, компенсація) — припи­нення зобов’язання шляхом зарахування його як зустрічної вимоги.

Вважається, що спершу залік виник як засіб спрощення судового процесу в ситуаціях, коли його сторони одночасно виступали одна щодо одної як позивач і відповідач за різними справами. Так, у зв’язку із існуючою забороною об’єднання в одному процесі двох справ у формулярному процесі вимагалося, наприклад, від банкірів, перш ніж пред’явити позов до клієнтів, здійснити залік взаємних претензій останніх. Тим самим у судовому процесі розглядалася лише одна спра­ва у частині вимоги, що не була погашена заліком.

Залік як спосіб припинення зобов’язання міг застосовуватися, якщо між двома особами існувало два або більше зобов’язань. При цьому, якщо за одним зобов’язанням особа була кредитором, то за іншим вона мала бути боржником. Вимоги за зустрічними зобов’язаннями зарахо­вувалися тільки, якщо вони були однорідними, тобто предметом зобов’язання є гроші або речі, визначені родовими ознаками. У цей спосіб не могли припинитися, наприклад, зустрічні зобов’язання з на­дання послуг і передачі речі, тому що вони не є однорідними та не мо­жуть бути компенсовані одна одною. Зобов’язання, що припинялися заліком, мали бути дійсними та зрілими, тобто такими, строк виконання яких вже настав. Крім того, не могли зараховуватися такі зустрічні ви­моги, які були не зрозумілими, тобто обтяжені складними діями.

Заліком одне зобов’язання могло припинятися повністю, а інше (більше) — лише частково. У цьому разі залишалося зобов’язання щодо непогашеної суми.

Заборонялося припиняти заліком зобов’язання, якщо боржник за­явив про відмову від права на залік. Крім того, залік не допускався за вимогами, що виникали з договору поклажі (depositum), договору по­зички (commodatum), із неправомірного привласнення чужого володін­ня або крадіжки (furtum), а також за вимогами про аліменти і за деяки­ми вимогами фіска та міських громад.

Дискусійним є питання щодо порядку застосування зарахування зустрічних вимог. На думку Д. Д. Гримма, залік завжди міг мати місце за добровільною домовленістю сторін. Однак боржник за певних умов міг пред’явити до зарахування свою зустрічну вимогу й усупереч волі кредитора, хоч би ця зустрічна вимога виникла із іншого правовідно- шення, ніж вимога кредитора[21].

Поєднання (лат. confucio — збіг) кредитора і боржника в одній особі припиняло зобов’язання автоматично, адже виконання на свою користь втрачало сенс. Якщо хтось став спадкоємцем свого боржника, то на підставі збігу він перестає бути кредитором (D. 18. 4. 2. 18). Те саме можна сказати і про ситуацію спадкування після свого кредитора.

Смерть кредитора або боржника, як правило, не припиняла зобов’язання, оскільки з найдавніших часів при спадкуванні мало місце універсальне наступництво[22]. Отже, права та обов’язки (борги), що становили зміст зобов’язання, переходили до спадкоємців, відповід­но — кредитора або боржника. Однак в окремих випадках зі смертю фізичної особи припинялося й зобов’язання, учасником якого вона була за життя. Зокрема, смертю боржника припинялося зобов’язання в разі, якщо особа останнього мала істотне значення для кредитора. Напри­клад, для виконання певної роботи необхідно, щоб боржник мав певні знання та навички. З іншого боку, якщо ж зобов’язання було тісно пов’язане з особою кредитора, воно також припинялося в разі його смерті. До таких зобов’язань належали зобов’язання по відшкодуван­ню шкоди, завданої внаслідок правопорушення (делікту)[23], аліментні зобов’язання тощо.

Неможливість виконання (impossibilium). Зобов’язання припи­нялося, якщо його виконання ставало неможливим. При цьому неможливість виконання могла бути фізичною (загибель індивідуально визначеної речі, яка була предметом зобов’язання) або юридичною (вилучення предмета зобов’язання із обороту). Зобов’язання припиня­лося в разі неможливості виконання за умов, якщо вона була випадко­вою (відсутня вина боржника в неможливості виконати зобов’язання) та настала після виникнення зобов’язання.

Особливим різновидом неможливості виконання вважалася конку­ренція підстав (concursus causarum), яка мала місце, коли кредитор обхідним шляхом отримує у власність ту річ, яку йому зобов’язані надати[24]. У юстиніанівський період concursus causarum припиняло зобов’язання в разі, якщо річ набувалася за іншою підставою безо­платно.

Звільнення від боргу (remissio debiti) — це одностороння відмова кредитора від стягнення за зобов’язанням. Тим самим кредитор звіль­няв боржника від виконання ним свого обов’язку. Закон вимагав, щоб звільнення від боргу здійснювалося в тій самій формі, в якій уклада­лося зобов’язання.

Джерела римського права містять також й інші підстави (способи) припинення зобов’язання, зокрема: мирова угода (transactio) сторін спірного правовідношення щодо відмови від певних прав; заміна ви­конання (datio in solutum) за згодою кредитора тощо.

 


[1] Див.: Новицкий И. Б. Римское частное право. - М., 1948. - С. 117.

[2] Докладніше див. розд. 5 цього підручника.

[3] Див.: Підопригора О. А., Харитонов Є. О. Римське право: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 348.

[4] Див.: Санфилиппо Чезаре. Курс римского частного права: Учебник / Под ред. Д. В. Дождева. - М.: БЕК, 2000. - С. 211.

[5] Див.: Новицкий И. Б. Римское частное право. - М., 1948. - С. 120.

[6] Див.: ГриммД. Д. Лекции по догме римского права / Под ред. и с предисл. В. А. Томсинова. - М.: Зерцало, 2003. - С. 324-325.

[7] Докладніше див. розд. 12 цього підручника.

[8] Докладніше див. розд. 13 цього підручника.

[9] Докладніше див. розд. 12 цього підручника.

[10] Докладніше див. розд. 13 цього підручника.

[11] Відсутня єдина позиція стосовно визначення змісту цього терміна.

[12] Див.: Дождев Д. В. Римское частное право: Учебник для вузов / Под ред. В. С. Нерсесянца. - М.: ИНФРА М-НОРМА, 1997. - С. 434-435.

[13] Новицкий И. Б. Римское частное право. - М., 1948. - С. 117.

[14] Там само.

[15] Див.: Санфилиппо Чезаре. Курс римского частного права: Учебник / Под ред. Д. В. Дождева. - М.: БЕК, 2000. - С. 219.

[16] Докладніше див. розд. 12 цього підручника.

[17] Докладніше див. розд. 3 цього підручника.

[18] Вважається, що штрафна функція завдатку прийшла зі Сходу та була узаконена Юстиніаном.

[19] Див.: Санфилиппо Чезаре. Курс римского частного права: Учебник / Под ред. Д. В. Дождева. - М.: БЕК, 2000. - С. 223.

[20] Див.: Дождев Д. В. Римское частное право: Учебник для вузов / Под ред. В. С. Нерсесянца. - М.: ИНФРА М-НОРМА, 1997. - С. 468.

[21] Див.: ГриммД. Д Лекции по догме римского права / Под ред. и с предисл. В. А. Том- синова. - М.: Зерцало, 2003. - С. 357.

[22] Докладніше див. розд. 14 цього підручника.

[23] Докладніше див. розд. 13 цього підручника.

[24] Див.: Санфилиппо Чезаре. Курс римского частного права: Учебник / Под ред. Д. В. Дождева. - М.: БЕК, 2000. - С. 227.