Печать
PDF

Глава 1 Цивільне право — галузь приватного права - § 2. Предмет та метод цивільного права

Posted in Гражданское право - Цивільне право: т.1 (В.І.Борисова та ін.)

 

§ 2. Предмет та метод цивільного права


У радянській юридичній науці критеріями поділу галузей права всередині єдиної системи права вважали предмет правового регулю­вання як головний, основний критерій і метод правового регулювання як додатковий, похідний[19], хоча деякі з науковців наполягали на тому, що достатньо й одного з цих критеріїв (наприклад, предмета право­вого регулювання[20] або методу правового регулювання[21]).

Під предметом правового регулювання розуміють суспільні від­носини певного типу, які зазнають правового впливу. Їх природа обумовлює і вибір методу впливу, за допомогою якого здійснюєть­ся найбільш ефективний процес правового регулювання. Це — і сту­пінь «автономності» суб’єктів правовідносин, їх положення один стосовно одного, шляхи, способи та засоби захисту або відновлен­ня порушених прав. Тобто метод правового регулювання — сукуп­ність засобів і способів правового впливу на суспільні правовідно­сини.

Безумовно, не можна зазначити, що ці критерії цілком задовольня­ли науку та практику. Пропонувалися й інші (наприклад, домінуючі принципи права, завдання радянського права і соціалістичної закон­ності, логічна структура правової норми та різновид санкцій, наявність інституту правової відповідальності тощо). Робота в цьому напрямі не припинялась, і вже наприкінці 70-х роках ХХ ст. С. С. Алексєєв запро­понував комплексний підхід до вирішення цих проблем. А саме: був визначений додатковий критерій — юридичний режим (механізм) га­лузі права, під яким розуміють специфічні прийоми правового регу­лювання — особливий порядок виникнення і формування змісту прав та обов’язків суб’єктів, їх здійснення, санкції, способи реалізації, а та­кож дію єдиних принципів (загальних положень), що поширюються на цю сукупність норм[22].

Спробуємо проаналізувати критерії виокремлення цивільного пра­ва як галузі приватного права в сучасних умовах[23].

Предмет будь-якої галузі права становлять суспільні відносини, що врегульовані нею. Предмет цивільно-правового регулювання станов­лять сьогодні дві групи відносин: особисті немайнові та майнові (цивільні відносини). Останні об’єднує те, що вони засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні та майновій самостійнос­ті їх учасників — фізичних та юридичних осіб, держави Україна, Авто­номної Республіки Крим, територіальних громад, іноземних держав та інших суб’єктів публічного права (статті 1, 2 ЦК).

Таким чином, ЦК у колі відносин, що ним регулюються, на перше місце висуває особисті немайнові відносини; по-друге, не поділяє останні на дві групи — особисті немайнові відносини, пов’язані з май­новими, які, за правилом, належать до виключних прав, й інші осо­бисті немайнові відносини, не пов’язані з майновими, тобто суто особисті немайнові відносини, що до останнього часу мали незначний обсяг у цивільних відносинах і розглядалися як невідчужувані нема­теріальні права громадян та організацій (наприклад, честь, гідність, ділова репутація — ст. 7 ЦК УРСР)[24]; по-третє, закріплює коло учасни­ків цивільних відносин; по-четверте, уводить конститутивну ознаку цивільних відносин — юридична рівність, вільне волевиявлення та майнова самостійність їх учасників.

Те, що ЦК не поділяє особисті немайнові відносини, які входять до предмета цивільного права, на групи, на перший погляд кладе край дискусії, що панувала у радянській науковій літературі щодо них. Так, деякі правники вважали, що цивільне право не регулює особисті не- майнові відносини, не пов’ язані з майновими в їх звичайному стані, а тільки забезпечує охорону останніх від можливих правопорушень.

Тому ці немайнові відносини не повинні братися до уваги при визна­ченні предмета цивільно-правового регулювання[25]. Більше того,

В. Тархов вважав, що особисті немайнові відносини є самостійним пред­метом регулювання[26]. Інші вчені виходили з того, що цивільне право регулює і особисті немайнові відносини[27]. Причому В. Грибанов під­креслював: особисті немайнові відносини, не пов’язані з майновими, включаються до предмета цивільного права у зв’язку з тим, що їм при­таманні властивості, які піддаються цивільно-правовому регулюван- ню[28]. Існувала також точка зору, що особистим немайновим відносинам притаманні такі самі ознаки, як і майновим. При цьому одні правники вважали, що це — юридична рівність учасників цих відносин, їх май­нова відокремленість, автономність волі (О. А. Пушкін)[29], а інші, що це — взаємооціночний характер (М. Д. Єгоров)[30]. Утім публікації остан­нього часу свідчать про те, що і сьогодні проблема включення до пред­мета правого регулювання цивільним правом особистих немайнових відносин все ще залишається дискусійною. Так, поширеною є точка зору, що особисті немайнові права на нематеріальні блага прирівню­ються законодавцем до майнових прав за способами їх правового за- хисту[31].

На наш погляд, вирішуючи це питання, слід виходити з наступного. Безумовно, галузь права не може наділити фізичну особу честю, ім’ям, особистою свободою, життям, а юридичну особу — діловою репута­цією тощо. Так, ст. 269 ЦК передбачає: особисті немайнові права на­лежать кожній фізичній особі від народження, і вона володіє ними довічно (право на життя, право на охорону здоров’я тощо). Ці права можуть належати фізичній особі за законом, коли положення акта цивільного законодавства хоча і не наділяють останню певним осо­бистим немайновим правом, але дають їй можливість самостійно вирішити питання стосовно здійснення цього права. Відповідно до

ч. 7 ст. 281 ЦК тільки повнолітні жінка або чоловік мають право за медичними показаннями на проведення щодо них лікувальних про­грам допоміжних репродуктивних технологій. Тому цивільне право констатує наявність немайнових благ і визнає свободу індивіда ви­значати свою поведінку в індивідуальній життєдіяльності на свій розсуд[32]. А звідси — регулятивна функція цивільного права щодо осо­бистих немайнових прав полягає у формі юридичного визнання[33]. Хоча наведена думка викладена стосовно фізичних осіб, певною мірою вона стосується і особистих немайнових прав юридичних осіб (на­приклад, права на найменування, на торговельну марку, на ділову репутацію тощо).

Характерними ознаками особистих немайнових прав можна вва­жати такі. По-перше, вони є складовою змісту цивільної правоздатнос­ті фізичної та юридичної особи. Так, усі фізичні особи — рівні у здат­ності мати цивільні права, і кожна з них має всі особисті немайнові права, встановлені Конституцією та ЦК (частини 1, 2 ст. 26), незалеж­но від того: чи то є особисті немайнові права, призначені забезпечити її природне існування, чи ті, що забезпечують її соціальне буття. У ви­падках, встановлених законом, здатність мати особисті немайнові права пов’язується з досягненням фізичною особою відповідного віку (наприклад, право на донорство, право на інформацію про стан свого здоров’ я виникають у фізичної особи тільки з досягненням 18 років, право на зміну імені — з досягненням 16 років, а за згодою батьків або одного з батьків, з ким вона проживає, чи піклувальника — з досяг­ненням 14 років тощо). Юридична особа здатна мати такі ж цивільні права та обов’язки, як і фізична особа, крім тих, що за своєю природою можуть належати лише людині (ч. 1 ст. 91 ЦК). По-друге, ці права мають особливість виникнення та припинення. Наприклад, особисте немайнове право виникає, за правилом, із народженням фізичної осо­би та існує довічно, але може виникати також за законом і теж існує довічно; право на найменування (комерційне, фірмове) виникає у юри­дичної особи з моменту її утворення та існує, за правилом, до момен­ту припинення діяльності останньої. По-третє, вони безпосередньо пов’язані з особистістю фізичної особи і, як наслідок, не можуть від­чужуватися ні в добровільному порядку, ні примусово; названа особа позбавлена права від них відмовитися. Утім це правило не діє у тих випадках, коли йдеться про фізичну особу — підприємця або юридич­ну особу, котрі можуть укладати договір комерційної концесії, пред­метом якого є право на використання об’ єктів права інтелектуальної власності, комерційного досвіду та ділової репутації. Далі — дані права позбавлені матеріального характеру.

Що стосується майнових відносин, то хоча ЦК у предметі правого регулювання на перше місце і ставить особисті немайнові відносини, основне значення мають все ж таки майнові відносини як суспільні, що виникають у зв’язку з використанням різних майнових благ (речей, робіт, послуг тощо) і засновані на юридичній рівності, вільному воле­виявленні, майновій самостійності їх учасників.

Майнові відносини, що не відповідають цим ознакам, не належать до предмета цивільного права і не можуть регулюватися його нормами. Частина 2 ст. 1 ЦК встановлює: до майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сто­рони другій стороні, а також до податкових, бюджетних відносин ци­вільне законодавство не застосовується, якщо інше не передбачено законом.

Таким чином, дискусія, яка довгий час тривала щодо того, які ж майнові відносини регулюються цивільним правом[34], на сьогодні себе вичерпала, оскільки ст. 1 ЦК увела їх конститутивну ознаку.

Майнові відносини, що регулюються цивільним правом, — це конкретні властиві товарному виробництву, об’єктивні за змістом і во­льові за своєю формою відносини, які засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

У науці цивільного права вже давно точиться дискусія стосовно організаційних відносин як таких, що охоплюються предметом цивіль­ного права. Першим, хто дійшов цього висновку, був О. О. Красавчиков, який вважав: цивільні організаційно-правові відносини — це правовідносини, що засновані на засадах рівності їх учасників, вира­жають діяльність, яка здійснюється громадянами та організаціями у межах закону із упорядкування своїх взаємозв’язків та координації зусиль у процесі реалізації державної або власної ініціативи[35]. Вказана теорія і сьогодні має як прихильників[36], так і супротивників. Утім єди­не, чого не можна не помітити, це те, що цивільне право дійсно регулює відносини, які навряд чи повною мірою можна беззастережно віднести до майнових. Наприклад, це стосується відносин, що виникають на підставі попереднього договору, коли сторони зобов’ язуються протягом певного строку укласти договір в майбутньому на умовах, встановле­них попереднім договором (ст. 635 ЦК); відносин, що виникають уна­слідок перетворення товариства з обмеженою відповідальністю, зо­крема, у виробничий кооператив (ч. 2 ст. 149 ЦК); відносин, пов’язаних з обранням органів юридичної особи тощо. Перелік цих відносин можна було б продовжити, при цьому слід виходити з того, що вони мають право на існування у межах цивільно-правового регулювання, оскільки головна їх функція — обслуговування інших цивільних пра­вовідносин. Організаційно-правові відносини не є «самоціллю». Вони — певний організаційно-правовий засіб, що використовується сторонами з метою впорядкування своїх основних (особистих немай- нових та майнових) відносин[37].

Метод цивільно-правового регулювання. Право регулює від­носини шляхом встановлення правового зв’язку між його учасниками, що знаходить вираження у відповідних правах та обов’язках останніх, використовуючи для цього певні форми впливу. Таким чином, між предметом правового регулювання, який відповідає на питання, що регулює та чи інша галузь права, і методом правового регулювання, який відповідає на питання, яким чином це відбувається, існує не тіль­ки тісний зв’язок, а обумовленість методу предметом правового регу­лювання.

Що стосується визначення методу правового регулювання галузі права, то існує декілька точок зору. Ми приєднуємося до тих правників, які вважають, що метод галузі права — це сукупність прийомів, які створюють спосіб її впливу на поведінку людей[38]. Звідси метод регу­лювання суспільних відносин — це специфічний спосіб впливу на поведінку їх учасників, який застосовується державою[39].

Якщо публічним галузям права притаманний імперативний (цен­тралізований) метод регулювання, що характеризується такими ознаками, як примус, жорстка ієрархічність суб’єктів відносин, за­конодавче визначення поведінки і компетенції останніх, їх владних повноважень, відсутність орієнтації на вирішення спірних питань у судовому порядку, то для приватних галузей права він не може бути застосований.

Цивільні відносини засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. А це означає, що останні можуть діяти на власний розсуд, зокрема, мають право врегу­лювати у договорі, який передбачений актами цивільного законодав­ства, свої відносини, ними не врегульовані; відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати відносини на власний розсуд, на свій розсуд вирішити питання про засоби та час реалізації своїх прав. У приватній сфері існує юридична рівність учасників від­повідних відносин. Вони можуть діяти за власною ініціативою, оскільки у цій сфері пріоритет надається інтересам саме приватної особи. Існує судовий порядок захисту особистих немайнових і май­нових прав та інтересів приватної особи. Виходячи із цього, для вре­гулювання цивільних відносин оптимальним є метод децентралізації (координації)[40]. Наведене яскраво проглядається крізь призму майже всіх підгалузей та інститутів ЦК. Специфіка методу цивільно-правового регулювання знаходить свій вияв, зокрема, у тому, що суб’єкти цивіль­ного права, будучи юридично рівними, наділені як диспозитивністю, так й ініціативою. Важливим є лише одне: у суб’єктів мають бути від­повідні права.